Каким образом возникает авторское право на программу

Содержание

Сотрудник написал программу: кому принадлежат права — Право на vc.ru

Каким образом возникает авторское право на программу

По следам нашумевшей истории о Rambler vs nginx. Статья для тех, на кого работают программисты и люди любых других творческих профессий, а также для самих творческих работников.

Давайте разберемся, кому принадлежит ПО, написанное на работе, и какие действия нужны от работодателя, чтобы права на программу были закреплены за компанией.

Нанять программиста и платить ему зарплату недостаточно, чтобы компания получила права на ПО. Нужно обложиться бумагами и следовать определенной процедуре.

Если работодатель этого не делает, он сидит на бомбе замедленного действия. Стоит вспомнить, как сотрудник отсудил 23 млн у бывшего работодателя за использование своей разработки.

А теперь обо всем по порядку.

Любой результат творческого труда — объект интеллектуальной собственности. В том числе программный код. Это значит, что его защищает закон, а на использование нужно разрешение автора. Специальной регистрации прав не требуется. Написали код, права возникли автоматически.

Есть нюанс. Код должен быть оригинален и создан творческим трудом. Об этом можно подробнее почитать в статье про контент.

По умолчанию ничего не меняется. Автор обладает полным объемом прав на разработанное программное обеспечение.

Вы не ослышались. Сотрудник пишет код для компании за служебным компьютером в рабочее время, получает зарплату, пользуется всеми благами офиса и при этом остается правообладателем ПО. Звучит странно, но это так.

Чтобы права на ПО перешли компании, должны быть соблюдены следующие критерии:

  • Писать код — обязанность сотрудника.
  • Софт разработан по заданию работодателя.
  • Сотрудник получил авторское вознаграждение.

Остановимся на каждом подробнее.

Это значит, что функциональность по разработке ПО должна быть прямо указана в трудовом договоре или должностной инструкции. Иначе написанный код принадлежит работнику и только ему.

С одной стороны, это логично. Предположим, сейлзу надоело вбивать реквизиты клиентов в шаблон договора, и он написал бота на Python, который сам подставляет данные компании в документ.

На такое ПО у работодателя никаких прав, даже если сейлз писал его в рабочее время за служебным компьютером и на благо компании.

Беда с настоящими программистами, которые разрабатывают сore-продукт. Во многих компаниях используют шаблоны трудовых договоров из интернета, в которых меняется только название должности и зарплата.

В таких шаблонах обязанности сотрудника дублируют пункты Трудового кодекса, а значит, там нет ни слова о разработке ПО. С точки зрения закона такие программисты ничем не отличаются от сейлзов или бухгалтеров. Ни у тех ни у других не прописана обязанность создавать ПО.

Как следствие, все, что написано сотрудником за несколько лет работы, — его собственность. Если компания захочет её использовать, нужно заключать с программистом лицензионный договор.

Можно возразить: «У сотрудника ведь должность “программист”! Чем, вы думаете, он должен заниматься?» Это понятный житейский аргумент.

К сожалению, в мире юриспруденции он не имеет значения. Суд ответит: «Я не знаю, что он должен был делать. Может, вы его для НЛП нанимали. Мое дело опираться на факты, а не в угадайку играть».

Допустим, трудовой договор составлен правильно, в нем прописана обязанность писать код. Но как понять, что именно эта программа или ее часть была написана конкретным сотрудником?

Ответ прост. Должно быть составлено служебное задание, в котором указывается, какого результата должен достичь программист. Грубо говоря, это ТЗ на разработку ПО. После выполнения такого задания сотрудник отчитывается об этом и передает результат своего труда по акту.

Обратите внимание! Служебное задание и акт в понимании закона — бумаги, на которых стоят подписи работодателя и сотрудника. Сообщения в Telegram, устные указания начальства — всё это не работает, нужны бумаги.

Возникает вопрос: «Это что, по каждому сотруднику и по каждой задаче нужны задания и акты? А если у меня таких сотрудников 10, 50, 100?»

Ответ неутешительный. По закону надо делать так, как написано выше, иначе рискуете остаться без прав на ПО. Но процедуру можно упростить.

Как правило, управление разработкой происходит в специальных системах (Jira, Trello). Можно зафиксировать во внутренних документах юридическую значимость заданий, формируемых в электронном виде в таких системах.

Четко пропишите момент создания задания, процесс определения исполнителя, момент завершения работы и порядок передачи ее результатов. В таком случае вы снизите риски.

Но следите за стройностью информации в системах. Задачи должны быть четкие, понятные, исполнителей легко отследить, все действия логируются. Это ваш спасательный круг.

Момент легкого недоумения. Разработчик уже получает зарплату за то, что пишет код, ему еще что-то надо платить?

По закону получается, что так. Авторский гонорар — отдельная от заработной платы выплата. Размер вознаграждения за разработку ПО законом не установлен, но он зафиксирован для случаев создания служебного изобретения.

  1. За создание изобретения: разовая премия 30% от зарплаты.
  2. За дальнейшее использование изобретения: плюс одна зарплата в год, а если изобретение кому-то продано, то 10–15% от суммы сделки. Увольнение сотрудника не влияет на обязанность платить процент от продаж.

На практике часто встречал работодателей, которые указывают в договоре фиксированную небольшую сумму (например, 500 рублей), которую сотрудник получает ежемесячно вместе с зарплатой в качестве авторского гонорара.

Это работает, но есть риски. Сотрудник может в любой момент заявить, что вознаграждение необоснованно занижено, и потребовать больше, ссылаясь на аналогию со служебными изобретениями.

По умолчанию права на все ПО, которое сотрудник написал на работе, принадлежат только ему. Компания может стать обладателем таких прав, но для этого нужно заморочиться.

Грамотный трудовой договор с описанием функциональности по разработке, соблюдение правил оформления служебных заданий, выплата авторского вознаграждения, — вот рецепт успешного использования программ, разработанных сотрудниками.

Пока рано делать какие-то выводы. На мой взгляд, все будет зависеть от двух факторов:

  1. Является ли программа служебным результатом интеллектуальной собственности. Или, иначе говоря, насколько грамотно были оформлены документы с Сысоевым. Подписывал ли он служебные задания, акты, получал ли авторское вознаграждение.

  2. Насколько nginx похож на то, что было разработано в Rambler. Дело в том, что ПО охраняется законом как литературное произведение, то есть защищен только код, а не функциональность.

    Если программа выполняет те же функции, но код существенно отличается, о нарушении говорить не приходится.

#делоnginx #по #разработка #авторскиеправа

Источник: https://vc.ru/legal/97155-sotrudnik-napisal-programmu-komu-prinadlezhat-prava

Говорит юрист: как закон РФ защищает авторские права разработчиков и что делать, если софт украли

Каким образом возникает авторское право на программу

Как закон защищает авторское право на программы: что делать, если кто-то украл ваши разработки и как пользоваться чужим софтом законно.

Вторая статья цикла об авторском праве, подготовленного совместно с магистром частного права и адвокатом Дарьей Третьяковой. Цикл посвящен закону об авторскому праве в РФ: что нужно знать веб-мастерам, чтобы защищать свои права и избегать штрафов.

В прошлой статье цикла говорили об авторском праве на тексты, в этом материале разберем, какие права есть у программистов и разработчиков на код.

Какой закон защищает авторское право на ПО

Как и права на тексты, право на код защищает Часть 4 Гражданского кодекса РФ. В Гражданском кодексе нет термина «код», разработки на языках программирования попадают под понятие «программа для ЭВМ».

«Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных…»
ГК РФ Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

Что входит в понятие «программы» по ГК РФ:

  • Совокупность данных и команд на любом языке программирования (исходный и объектный код).
  • Изображения и звуки, которые она порождает. Вся картинка на мониторе, которую видит игрок в компьютерную игру, считается частью программы.

Сами идеи без их выражения не попадают под авторское право, программа должна быть выражена вовне: записана в памяти компьютера или даже ручкой в блокноте.

При этом все промежуточные черновые материалы также охраняются законом, даже если сами по себе они не работоспособны.

«Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения».
ГК РФ Статья 1261. Программы для ЭВМ

Права на программы, плагины, ПО в законе защищаются также, как литературные произведения, за одним исключением: для текстов нет никакой регистрации, а автор кода может обратиться в Роспатент за включением своей работы в «Реестр программ для ЭВМ». Это не обязательно, даже если автор не обратится в Роспатент, права на продукт останутся за ним, но при возникновении спора свое авторство будет гораздо проще доказать, имея регистрацию.

«К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения».
ГК РФ Статья 1259. Объекты авторских прав

«Правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности».

ГК РФ Статья 1262. Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных

Что делать, кто-то украл ваш код

Как и в случае с текстом, у создателя программы есть исключительное право на использование его кода, в том числе право копировать, передавать другим лицам или выкладывать в открытый доступ.

Если нарушитель каким-то образом использует код без согласия автора или присвоил авторство себе, то последствия будут теми же, что и для человека, выложившего на своем сайте чужую статью.

За нарушение авторских прав на программу нарушителю полагается гражданская ответственность в одном из трех вариантов:

  1. Возмещение убытков.
    Их размер сложно доказать, поэтому на практике способ используется редко.
  2. Двойная цена за право на использование такого кода.
    Если это нечто уникальное, а не программа, которая массово продается, то здесь тоже могут возникнуть сложности.
  3. Компенсация в фиксированном размере.
    От 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей на усмотрение судьи.

Кроме того, если нарушители использовали чужой код для своего сайта или распространяют ваш код через свой сайт, их ресурс может заблокировать Роскомнадзор.

Если нарушение было в крупном от 100 тысяч рублей или особо крупном размере от 1 млн рублей, то виновный несет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы.

Определять, что вы действительно автор ПО, будет судебная экспертиза, Вариантов для определения может быть много: к примеру, вы начали заниматься реализацией гораздо раньше, сохранились бэкапы, ранние копии программы. Если вы обратитесь в Роспатент и включите продукт в «Реестр программ для ЭВМ», доказать авторство будет проще.

А что если ваш код украли и не скопировали точь-в-точь, а переработали?

Допустим, программист увидел ваш самописный плагин по ускорению загрузки страницы, инструмент для оценки оптимизации сайта или программу-парсер, вдохновился идеей и написал свой плагин, инструмент или программу. Если он сделал свой продукт, но в основе лежат те же идеи — это законно, сами по себе идеи не охраняются.

Другая ситуация: программист раздобыл код вашего сервиса для ведения бухгалтерского учета, внес туда несколько изменений и выдал за свой. Это продукт переработки, модификации — такие действия незаконны и считаются самостоятельным нарушением. С программиста-копипастера можно взыскать компенсацию и за копирование, и за распространение, и отдельно за незаконную переработку программы.

Гражданский кодекс РФ подробно не объясняет, что такое переработка. Фактически, переработкой считаются все ситуации, когда на основе чего-то одного создается нечто новое. Переработка литературного произведения — это постановка спектакля по нему.

В отношении переработки кода в законе прямо назван только один пример — перевод с одного языка программирования на другой.

«Под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного). Под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя».
Статья 1270. Исключительное право на произведение

Кейс: полтора миллиона за софт

Московская компания разработала программный комплекс для финансового анализа и управления рисками. В 2017 году она обратилась в Арбитражный суд с претензией к своему бывшему сотруднику: сотрудник после увольнения создал свой сайт, через который продавал очень похожий софт. Он внес доработки в саму программу, в руководство к ней и поменял название.

Арбитражный суд постановил, что бывший сотрудник фирмы не заключал лицензионный договор с компанией, не выплачивал вознаграждение, поэтому модификация и реализация программного комплекса неправомерна. Ответчику назначили 1,5 млн рублей компенсации, он должен прекратить продажу. Его клиенты названы соответчиками, суд обязал их прекратить использование неправомерно модифицированного софта.

Как пользоваться чужими разработками законно

Допустим, вы владелец сайта и заказали у программиста разработку плагина на сайт или особенного инструмента. То, что вы можете делать с готовым продуктом, зависит того, какой договор был заключен с программистом.

Виды договора:

  • Договор об отчуждении исключительного права. После передачи программы заказчику он позволяет вам делать с ней что угодно: изменять, перерабатывать, передавать, дарить.
  • Лицензионный договор. Он дает заказчику право только на те действия, которые в нем разрешены.

Представим ситуацию, что вы нашли в сети программное обеспечение, сервис или плагин и хотите позаимствовать код для себя. У программ есть правообладатели, которые устанавливают правила использования:

  1. Правообладатель ПО предлагает использовать свою программу на условиях открытой лицензии.
  2. Открытая лицензия — это предложение любому лицу воспользоваться конкретной программой, не запрашивая дополнительного разрешения. О том, что лицензия открытая, должно быть прямо написано на сайте.

    Если не указано иное, программным обеспечением по открытой лицензии можно пользоваться бесплатно. В условиях могут быть прописаны разные ограничения: к примеру, правообладатель разрешает использовать ПО бесплатно только в некоммерческих целях.

    Делать с программой можно только то, что разрешено в лицензии: если не написано, что можно модифицировать программу, значит, для модификации нужно отдельное разрешение от правообладателя.

    Если указано, что модифицировать программу можно, то видоизмененную программу вы тоже сможете распространять только на условиях открытой лицензии — такой же, какая была предусмотрена для «материнской» программы.

    «2.Предметом открытой лицензии является право использования произведения науки, литературы или искусства в предусмотренных договором пределах.
    Лицензиар может предоставить лицензиату право на использование принадлежащего ему произведения для создания нового результата интеллектуальной деятельности. В данном случае, если иное не предусмотрено открытой лицензией, считается, что лицензиар сделал предложение заключить договор (пункт 2 статьи 437) об использовании принадлежащего ему произведения любым лицам, желающим использовать новый результат интеллектуальной деятельности, созданный лицензиатом на основе этого произведения, в пределах и на условиях, которые предусмотрены открытой лицензией. Акцепт такого предложения считается также акцептом предложения лицензиара заключить лицензионный договор в отношении этого произведения.
    3.Открытая лицензия является безвозмездной, если ею не предусмотрено иное».
    Статья 1286.1. Открытая лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства

  3. Правообладатель предлагает «коробочную» лицензию.
  4. Правообладатель может заранее предусмотреть, на каких условиях он хочет распространять ПО, и предлагать всем желающим заключать стандартный договор в упрощенном порядке.

    Особенности такого договора:

    • Лицензия называется «коробочной», потому что ее условия могут быть написаны на диске или на коробке с диском. Другой вариант — условия изложены в электронном виде: текст договора появляется в окне установки программы, пользователь должен нажать на кнопку «Согласен» после прочтения.
    • Как только вы начали использовать программу, считается, что вы согласились на заключение лицензионного договора с вашей стороны.
    • Вы можете либо полностью согласиться со всеми условиями, либо отказаться от использования ПО. Предложить правки к договору или как-то повлиять на условия вы не можете — это называется «договором присоединения».
    • Лицензия считается бесплатной, если в тексте лицензионного соглашения прямо не указано, что пользование программой платное.

    «5. Лицензионный договор с пользователем о предоставлении ему простой (неисключительной) лицензии на использование программы для ЭВМ или базы данных может быть заключен в упрощенном порядке.
    Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является договором присоединения, условия которого, в частности, могут быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо на упаковке такого экземпляра, а также в электронном виде (пункт 2 статьи 434). Начало использования программы для ЭВМ или базы данных пользователем, как оно определяется указанными условиями, означает его согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной.
    Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является безвозмездным, если договором не предусмотрено иное».
    ГК РФ Статья 1286. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения

  5. Правообладатель ПО не указал правила использования.
  6. Если про открытую лицензию на сайте не написано, либо вы хотите использовать программу так, как открытая лицензия не разрешает, то нужно связываться с правообладателем и заключать с ним лицензионный договор в общем порядке. К примеру, если софт можно использовать только в некоммерческих целях, а вам нужно для бизнеса, то придется обращаться за дополнительным разрешением.

Подробная информация о том, как закон определяет код, защищает авторские права разработчиков, а также об отчуждении прав, штрафах и компенсациях за нарушение есть в Гражданском и Уголовном кодексах:

ГК РФ Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

ГК РФ Статья 1259. Объекты авторских прав

ГК РФ Статья 1261. Программы для ЭВМ

Статья 1262. Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных

Статья 1270. Исключительное право на произведение

Статья 1286.1. Открытая лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства

ГК РФ Статья 1301. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение

УК РФ Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав

Источник: https://pr-cy.ru/news/p/7255-govorit-yurist-kak-zakon-zashchishchaet-avtorskoe-pravo-na-programmu

Как подтвердить авторство на программное обеспечение?

Каким образом возникает авторское право на программу

В случае если авторская программа незаконно используется третьим лицом, для защиты нарушенных прав, в первую очередь, потребуется доказать их принадлежность автору или правообладателю. Как это сделать правильно и какие могут возникнуть затруднения в деле о защите авторских прав на ПО, мы расскажем более подробно в этой посте…

Что необходимо знать для формирования доказательственной базы в суде:

  • Закон предоставляет равную правовую охрану обнародованным и необнародованным программным продуктам, выраженным в различной объективной форме: письменной, как изображение, звуко- или видео-запись (п.3 ст. 1259 ГК РФ);
  • Программные продукты по российскому гражданскому законодательству охраняются как литературные произведения (ст. 1261 ГК РФ). Но это не означает, что закон предоставляет защиту только «тексту» созданного произведения, авторское право распространяется и дизайн программы, интерфейс, аудио-, видео- и визуальные отображения и иные части ПО.
  • Права на авторство программы могут быть нарушены как полностью, так и частично. Для формирования доказательственной базы необходимо определить, в какой части авторские права были нарушены. Таким образом, задачей автора является подтвердить в суде принадлежность ему соответствующих прав в нарушенной части либо целиком на все произведение.

Какие материалы могут быть использованы в качестве доказательства принадлежности авторского права:

  • Во-первых, защищая свои авторские права в суде, Вы должны раскрыть некоторую обязательную  информацию, к таким сведениям законодатель относит дату создания ПО и список авторов. Если исключительные права на созданное произведение, а именно на написанный программный продукт, были переданы от автора другому лицу, последнему необходимо документально подкрепить факт таковой передачи.
  • На практике довольно часто ПО создает группа авторов или привлеченные работники коммерческой компании. Тогда владельцу необходимо предоставить трудовые договоры с работниками и должностные инструкции, подтверждающие переход права.
  • Если на создание ПО был заключен договор авторского заказа, необходимо также предъявить данный двусторонний документ, техническое задание и акт приема-передачи готового программного продукта

Альтернативные доказательства принадлежности авторства

Зачастую у законного владельца исключительных прав отсутствуют надлежащим образом оформленные подтверждающие материалы. В таком случае для защиты нарушенных авторских прав можно прибегнуть к альтернативным способам доказывания.

  • Аффидавиты – это письменные заявление авторов, заверенные нотариально, которые допустимо приложить к доказательственной базе вместе с договорами о передаче исключительных прав на произведение. Такие заявления могут подтвердить как факт и дату создания конкретного ПО, так и факт перехода прав на него правообладателю. Учитывая тот факт, что программный продукт может видоизменяться с течением времени, дополняться, такие заверенные заявления автора служат единственно возможным подтверждением принадлежности прав.
  • Материалы виртуального архива копий интернет-страниц  WayBackMachine. Данные заархивированные копии страниц веб-сайтов можно найти на ресурсе https://archive.org. Материалы указанного всемирного архива уже широко используются в судебной практике, а также неоднократно принимались во внимание при принятии решений ФАС и Роспатентом.
  • Сведения о регистрации программы в Роспатенте могут также служить веским доказательством авторского права.
  • Проведение комплексной экспертизы ПО автора/владельца исключительных прав и нарушителя. В качестве задачи эксперту можно поставить: определение кода программы, сравнение интерфейса спорных программ, поиск в программных кодах ссылок на авторство и заимствования.

Имейте в виду, так как суд подвергает оценке все представленные материалы в совокупности, не лишним будет предоставление любых доказательств, удостоверяющих изложенную Вами позицию.

Это могут быть выдержки из электронных писем владельца исключительных прав и автора, заверенные надлежащим образом нотариусом, публикации в открытых источниках о программе и правообладателе и иные материалы.

По-настоящему действенную защиту авторских прав на ПО обеспечит комплексный подход к доказыванию, включающий все доступные способы подтверждения их создания или приобретения.

Источник: https://1-tm.ru/blog/kak-podtverdit-avtorstvo-na-soft/

Возникновение прав на компьютерную программу

Каким образом возникает авторское право на программу

Сегодня отмечается День программиста!

Этот профессиональный праздник отмечается в 256-й день года.

В не високосный год данный праздник выпадает на 13 сентября, а в високосный — на 12 сентября.

Среди моих знакомых и клиентов множество представителей этой удивительной профессии.

Специально для всех программистов в этот день публикую отрывок из своей электронной книжки “Авторское право ПРОГРАММИСТА”:

Создание программы для ЭВМ, возникновение исключительного права

Программа для ЭВМ, как известно, является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских прав. Сегодня в России основным нормативным документом, регламентирующим правоотношения в области авторского права, является четвертая часть Гражданского кодекса (ГК РФ).

Именно статья 1259 ГК РФ закрепляет за программами статус объекта авторских прав и указывает на то, что они охраняются как литературные произведения. То есть правовой механизм охраны и защиты авторских прав на программы для ЭВМ аналогичен правовому механизму охраны и защиты литературы.

Парадокс, но многие программисты, даже желающие предпринимать дополнительные меры, чтобы защитить свои права, вообще ни разу не заглядывали в Гражданский кодекс.

Многие полагают, что в России до сих пор действует Закон Об авторском праве и смежных правах и Закон О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных, не говоря уже о том, что профессиональных юристов для предотвращения нарушений программисты привлекают только тогда, когда обычно уже поздно.

Согласно п.4. ст.1259 ГК РФ, для возникновения, осуществления и защиты авторских прав (в том числе на программы для ЭВМ) не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. Таким образом, получается, что создав программу или ее часть, Вы уже являетесь ее автором, и ничего дополнительно регистрировать и как-то подтверждать Вам не нужно. По умолчанию так.

Однако когда люди об этом узнают, то у них возникает вполне понятный вопрос: «А как же тогда доказать свое право на созданную программу?». Для этого законодатель предусмотрел все-таки механизм государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных.

Но следует знать, что эта процедура осуществляется по желанию, то есть она не обязательна; об этом нам говорит статья 1262 ГК РФ. Стоит также заметить, что свидетельство, выдаваемое после такой регистрации, никоим образом не подтверждает Ваше исключительное право на программу, равно как и не опровергает его.

Итак, кодирование завершено, тестирование проведено, программа создана. Какие же права у Вас при этом возникли? Статья 1226 ГК РФ говорит нам, что на результаты интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а также личные неимущественные права и иные права.

Это означает, что авторские права делятся на две группы: имущественные и личные неимущественные.

В этой главе мы не будем пока рассматривать варианты, при которых программа создавалась в рамках служебного задания от работодателя или по заказу какого-либо лица; об этом в следующих главах, а пока рассмотрим процесс в чистом виде, представив, что программа создается Вами для дальнейшего использования Вами же или перепродажи.

К имущественным правам автора относят прежде всего исключительное право (то есть можно провести приблизительную аналогию с правом собственности) и право использования произведения различными способами.

К личным неимущественным правам относят право авторства (то есть признание автора действительно автором), право автора на имя (гарантия того, что под произведением будет стоять имя автора), право на неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения. Стоит отметить, что согласно ст.1228 ГК РФ личные неимущественные права автора не могут быть отчуждены или переданы кому-либо по договору или любым другим способом, а отказ в любой форме автора от таких прав ничтожен.

Получив весь комплекс авторских прав, автор произведения может распоряжаться своим творением любым не противоречащим закону способом. Исключительное право на созданную Вами программу можно, например, продать (в этом случае должен быть заключен договор об отчуждении исключительного права), или подарить.

В таком случае Вы утрачиваете возможность в дальнейшем распоряжаться произведением, но не теряете при этом личные неимущественные права – мы помним, эти права неотчуждаемы.

Так что даже если у Вас кто-либо выкупил исключительное право на программу для ЭВМ, Вы все равно имеете право называться ее автором и можете требовать указания своего имени.

Помимо отчуждения исключительного права, Вы можете распоряжаться своим произведением и другим способом, в том числе можно предоставить право использовать произведение другому лицу, не отчуждая при этом все права на программу (это самый распространенный способ и в этом случае заключается лицензионный договор); если проводить аналог с более понятной схемой, то это очень похоже на аренду. Все способы использования объекта авторского права приведены в ст.1270 ГК РФ. Так или иначе любое использование может быть приведено к одному из этих способов.

© Андрей Макаров 2016-2018; Эта статья является охраняемым объектом авторских прав! Воспроизведение текста статьи и/или его частей разрешается с обязательным указанием имени автора и активной гиперссылки на источник.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5b713df3654a8700a889c500/vozniknovenie-prav-na-kompiuternuiu-programmu-5b9a4cb0fa644900af03dfea

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.